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“容易想到”要件在等同侵權(quán)判定標準中存在何種缺陷

金銘、何家鵬

發(fā)布于:

2023-08-30 14:29

來源:

華進專利事業(yè)群

內(nèi)容提要:
一、引言
二、不可忽視的“容易想到”要件
三、專利權(quán)保護范圍的確定
四、專利權(quán)的不當授予?
五、結(jié)語

(本文共計4000+字,建議閱讀時間20分鐘)

>>> 一、引言

我國等同原則采用的是“四要件”判定標準,即“三個基本相同”和“容易想到”的判定標準。
“三個基本相同”指的是“基本相同的手段”、“基本相同的功能”以及“基本相同的效果”這三個要件,“容易想到”要件指的是涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就容易想到的特征。
等同原則自引入我國后,其在專利侵權(quán)判定中因為存在主觀性判斷的弊端而引發(fā)諸多爭議,其中“容易想到”要件的體現(xiàn)最為典型和明顯。本文試圖探討“容易想到”要件在等同原則中作為判定要件的缺陷,以期幫助完善等同原則在專利侵權(quán)判定中的適用。

>>> 二、不可忽視的“容易想到”要件

美國、日本、英國和德國等國家的專利等同侵權(quán)規(guī)則中均存在與我國“容易想到”要件類似的專利侵權(quán)判定要件,但是不同國家的專利等同侵權(quán)規(guī)則中,類似要件的名稱各不相同,且具體內(nèi)容也各有所異。
我國等同原則判定標準中的“容易想到”要件指的是涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就容易想到的特征。根據(jù)該要件的具體內(nèi)容可知,在專利侵權(quán)判定中,“容易想到”要件的判斷主體是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員,其判斷時間是被訴侵權(quán)行為發(fā)生時,其判斷內(nèi)容是涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征是否容易想到,而且是否容易想到的界限標準是沒有經(jīng)過創(chuàng)造性的勞動。
我國等同原則判定標準中的“容易想到”要件是借鑒其他國家的專利等同侵權(quán)規(guī)則而確立的,根據(jù)我國最高人民法院頒布的司法解釋(《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》)可知,等同原則的適用需要滿足全部四個要件,“容易想到”要件作為等同原則判定標準的四個要件之一,如果被告實施的具體行為不滿足“容易想到”要件,無論是否滿足等同原則的其他三個要件,也會判定被告所實施的具體行為不屬于專利侵權(quán)行為,這使得“容易想到”要件在等同原則的適用上具有“一票否決權(quán)”的效果,能夠在專利侵權(quán)判定中決定案件的走向,直接影響專利侵權(quán)能否成立,因而“容易想到”要件在等同原則的判定標準中不可忽視。
在等同原則判定標準的“容易想到”要件中,關(guān)鍵在于判斷涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征是否屬于容易想到的,在判斷的過程中,不僅限定了判斷主體和判斷時間,而且更在判斷內(nèi)容中引入“未經(jīng)創(chuàng)造性勞動”的思路指引判斷主體客觀地衡量涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征是否屬于容易想到的。
簡而言之,如果涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征被判定為不是經(jīng)過創(chuàng)造性勞動而得到的,那么這種技術(shù)特征對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言就是容易想到的,這種判斷思路導(dǎo)致等同原則中“容易想到”要件與“創(chuàng)造性”產(chǎn)生緊密的關(guān)聯(lián),使得“創(chuàng)造性”成為等同原則是否能夠在專利侵權(quán)判定中適用的關(guān)鍵要素,即涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征只有不具備“創(chuàng)造性”,才能夠滿足等同原則的適用前提,進而判定涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征屬于“等同技術(shù)特征”。

>>> 三、專利權(quán)保護范圍的確定

專利制度的初衷是鼓勵人們發(fā)明創(chuàng)造,根據(jù)“公開換保護”的精神,對于發(fā)明人作出的發(fā)明創(chuàng)造,需要基于發(fā)明創(chuàng)造在相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域中作出的技術(shù)貢獻,給予專利權(quán)人一定期限內(nèi)、一定權(quán)利范圍內(nèi)的合法壟斷權(quán),以使得專利權(quán)人能夠基于被授予的合法壟斷權(quán)在商業(yè)經(jīng)營中獲得合理的經(jīng)濟收益,以此達到鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的,這里的合法壟斷權(quán)即專利權(quán)人獲得的專利權(quán)。
在專利制度的發(fā)展初期,發(fā)明人作出一項發(fā)明創(chuàng)造后,會將發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容通過文字表達出來,形成一份專利申請文件向?qū)@终埱蟊Wo,早期的專利申請文件中只有說明書,說明書中僅闡述發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明原理,描述運用發(fā)明原理的具體實施方式。以現(xiàn)在的視角回看歷史,早期的說明書中其實并沒有預(yù)先劃定專利權(quán)的保護范圍,只是對發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容進行客觀地記載,明確發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明原理。當發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時,司法機關(guān)會依據(jù)說明書及其附圖的記載對發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容進行提煉總結(jié),歸納出發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)和核心所在,據(jù)此才確定了專利權(quán)的保護范圍。
由此可見,在早期專利制度中,申請人會向?qū)@诌f交記載發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的專利申請文件,請求專利局授予專利權(quán),雖然專利權(quán)的授予主體是專利局,但是專利權(quán)保護范圍的確定卻由司法機關(guān)作出。
隨著時代發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)專利申請文件中僅記載發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容會引發(fā)諸多爭議和不便,在此背景下專利制度中衍生出了權(quán)利要求書,依據(jù)權(quán)利要求書,申請人能夠?qū)@麢?quán)保護范圍主動劃定出來,并且向?qū)@终埱缶哂忻鞔_專利權(quán)保護范圍的專利權(quán),這也是我們目前熟知的專利申請流程。
因此,目前的專利制度中是由申請人請求專利權(quán)保護范圍,專利局授予專利權(quán)并同時確定專利權(quán)的保護范圍,司法機關(guān)僅負責依據(jù)授權(quán)的專利文本判定是否侵權(quán),各國專利制度均如此遵循。
我國專利制度的發(fā)展沒有經(jīng)歷過權(quán)利要求書產(chǎn)生的變革階段,依據(jù)《中華人民共和國專利法》第三條第一款的規(guī)定,國務(wù)院專利行政部門負責管理全國的專利工作,統(tǒng)一受理和審查專利申請,依法授予專利權(quán)。因此,我國專利權(quán)的授予主體是國務(wù)院專利行政部門,即國家知識產(chǎn)權(quán)局,同時國家知識產(chǎn)權(quán)局也會依據(jù)專利申請文件中的權(quán)利要求書在授予專利權(quán)的同時一并確定專利權(quán)的保護范圍,由國家知識產(chǎn)權(quán)局確定的專利權(quán)保護范圍具有公示性,其用于劃分專利權(quán)人和公眾之間的權(quán)利界限,具有重要的作用和意義。

>>> 四、專利權(quán)的不當授予?

依據(jù)《中華人民共和國專利法》第二十二條第一款的規(guī)定,授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型,應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。第二款至第四款的規(guī)定隨之對新穎性、創(chuàng)造性和實用性作出闡明,即新穎性是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù),也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果。新穎性、創(chuàng)造性和實用性同樣是專利權(quán)授予需要全部滿足的條件,即發(fā)明創(chuàng)造是否具備可專利性,必須同時滿足新穎性、創(chuàng)造性和實用性,三者之中的任何一者都具有“一票否決權(quán)”的效果,決定專利權(quán)是否能夠被授予。
專利侵權(quán)糾紛若進入專利侵權(quán)判定階段,司法機關(guān)在專利侵權(quán)判定過程中如果想要適用等同原則,必須將權(quán)利要求中的技術(shù)特征與涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征做對比,如果涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就容易想到的特征,那么司法機關(guān)就能夠適用等同原則,認定涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征與權(quán)利要求中的技術(shù)特征屬于等同技術(shù)特征,進而認定專利權(quán)的保護范圍納入了涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征,基于該認定,專利侵權(quán)得以成立。
筆者認為,司法機關(guān)在適用等同原則進行專利侵權(quán)判定的過程至少存在兩個問題。
第一個問題是,司法機關(guān)認定涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征與權(quán)利要求中的技術(shù)特征屬于等同技術(shù)特征,并基于等同原則的適用認定專利侵權(quán)成立,本質(zhì)上屬于對專利權(quán)保護范圍的重新劃定。因為認定涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的技術(shù)特征與權(quán)利要求中的技術(shù)特征屬于等同技術(shù)特征,會使得專利權(quán)的保護范圍從原來并未涵蓋“涉嫌侵權(quán)技術(shù)的技術(shù)特征”的狀態(tài)改變?yōu)楹w“涉嫌侵權(quán)技術(shù)的技術(shù)特征”的狀態(tài),從而形成一個新的授權(quán)技術(shù)方案,本質(zhì)上屬于“授權(quán)行為”。這種“授權(quán)行為”并沒有經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局,而直接由司法機關(guān)作出決定,有違《中華人民共和國專利法》第二十二條第一款的規(guī)定。
第二個問題是,若等同原則在專利侵權(quán)判定中的適用是因為涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的未被權(quán)利要求涵蓋的技術(shù)特征不具備“創(chuàng)造性”,進而判定涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的該項技術(shù)特征因為容易想到而屬于權(quán)利要求中技術(shù)特征的“等同技術(shù)特征”,相當于將沒有創(chuàng)造性、且未經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局審查過的技術(shù)特征,在專利侵權(quán)判定過程中,依據(jù)司法機關(guān)的認定被納入到了專利權(quán)的保護范圍中。筆者認為,該技術(shù)特征如果未經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局審查,而且屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員容易想到的技術(shù)特征,很難認為該技術(shù)特征對相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域作出了技術(shù)貢獻。
我們知道,專利權(quán)保護范圍中一般包含兩類技術(shù)特征,一類特征是前序技術(shù)特征,前序技術(shù)特征用來構(gòu)建發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案,雖然其屬于構(gòu)建技術(shù)方案過程中不可或缺的一部分技術(shù)特征,但其并不一定為發(fā)明創(chuàng)造帶來創(chuàng)造性,另一類技術(shù)特征是特定技術(shù)特征,特定技術(shù)特征是發(fā)明創(chuàng)造對本領(lǐng)域做出技術(shù)貢獻、滿足創(chuàng)造性,進而使得發(fā)明創(chuàng)造滿足授權(quán)條件的技術(shù)特征。
筆者認為,對于特定技術(shù)特征的等同適用應(yīng)當更為慎重,因為在授予專利權(quán)的技術(shù)方案中,特定技術(shù)特征代表了發(fā)明創(chuàng)造的高度,體現(xiàn)了發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性,決定了發(fā)明創(chuàng)造是否能夠滿足授權(quán)條件,這樣一個對技術(shù)領(lǐng)域具有技術(shù)貢獻的技術(shù)特征,被一個容易想到的技術(shù)特征替換后,形成的新技術(shù)方案是否能夠達到同樣的發(fā)明高度,是否能夠同樣獲得專利權(quán)的授予,并不能夠輕易做出判定,值得我們?nèi)ド髦乜剂?。而且,至少基于這樣一個技術(shù)特征而確定的新的技術(shù)方案,在未經(jīng)審查而被本質(zhì)上授予了“新的專利權(quán)”的過程,也是值得商榷的,這不僅是程序性的問題,而且是實質(zhì)上的問題。
如果權(quán)利要求中的技術(shù)特征經(jīng)涉嫌侵權(quán)技術(shù)中的等同技術(shù)特征替換后,形成的所謂“等同保護范圍”在本質(zhì)上并不具備可專利性,那么是否可以認為,等同原則在專利侵權(quán)判定中的適用,尤其是“容易想到”要件的適用,導(dǎo)致了一個本不能夠獲得專利權(quán)的“等同保護范圍”,恰恰是因為引入等同原則的判斷而獲得了專利權(quán)。而且,這種“授權(quán)”的過程并沒有經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查,而是司法機關(guān)在專利侵權(quán)判定過程中基于等同判斷的認定產(chǎn)生,相當于國家知識產(chǎn)權(quán)局讓渡了授予專利權(quán)的權(quán)利給司法機關(guān),使得司法機關(guān)實際上行使了“授權(quán)行為”,這屬于歷史的倒退,也會導(dǎo)致行政機關(guān)和司法機關(guān)之間的權(quán)利沖突。關(guān)鍵在于,如果不能保證擴張后的專利權(quán)保護范圍具有可專利性,就會挑戰(zhàn)專利制度初衷,動搖專利制度的基石。

>>> 五、結(jié)語

等同原則在專利侵權(quán)判定中的引入雖然被各國所認可,但是等同原則的適用確實存在諸多缺陷,需要不斷地完善。
本文中僅是站在“容易想到”要件的角度淺析了等同原則的不完善之處,希望能夠助力等同原則完善的進程。等同原則還需要繼續(xù)發(fā)展和改善,這都離不開知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中廣大學者的不斷探索。

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